Problems of Legality (E-Journal)
Not a member yet
    932 research outputs found

    Роль верховних судів: у пошуках балансу приватних та публічних інтересів у цивільному судочинстві

    Get PDF
    The article is devoted to the analysis of the problem issues of the role of the supreme courts in common law and civil law legal traditions through the prism of models of proceedings in such courts in order to determine the general trends in this field. The author analyzes three main models of the proceedings in courts of the highest instance: a second appeal, a cassation and a revision. A second appeal model refers to the common law countries, and cassation and revision models refer to civil law countries. Analysis of the civil procedural legislation and resent reforms of civil procedure in European countries give grounds to conclude that there is a strong tendency to convergence between cassation and revision models nowadays.  The author analyzes two main approaches to the identification of the role of supreme courts in modern societies: conception of private interests and conception of public interests. The cassation model of appeal reflects the priority of the private legal interests in the activity of the supreme courts, instead the second appeal model is the predominance of the public legal foundations. More promising direction from the point of view of achieving the tasks of civil justice is the election at the national level of a model in which preference is given to public-law interest during proceedings in the highest court which is reflected in revision model. The recent proposed changes to the civil procedural legislation of Ukraine testifies to the strong tendency of approximation of the national cassation proceedings model to the revision model. Such situation is justified and reflects the current trends in the development of civil procedural legislation in European countries.Анализируются современные взгляды на роль судов высшей инстанции в странах англо-саксонской и романо-германской правовых систем сквозь призму моделей производства в таких судах с целью определения общих тенденций в этой плоскости. Рассматриваются три наиболее типичные модели производства в судах высшей инстанции – повторная апелляция, кассация и ревизия – в контексте соотношения баланса частных и публичных интересов в каждой из этих моделей. Учитывая последние предложенные изменения в законодательство, делается вывод о приближении национальной модели кассационного производства к модели ревизии, присущей странам германской правовой традиции.Проаналізовано сучасні погляди на роль судів найвищої інстанції в країнах англо-саксонської та романо-германської правових систем через призму моделей провадження в таких судах з метою визначення загальних тенденцій у цій площині. Розглянуто три найбільш типові моделі провадження у судах найвищої інстанції – повторну апеляцію, касацію та ревізію – через призму співвідношення балансу приватних та публічних інтересів у кожній із цих моделей. З огляду на останні запропоновані зміни до законодавства зроблено висновок про наближення національної моделі касаційного провадження до моделі ревізії, що притаманна країнам германської правової традиції

    Онлайн суди та онлайн вирішення спорів у контексті міжнародного стандарту доступності правосуддя: міжнародний досвід

    Get PDF
    The article is devoted to the analysis of the problem issues of the Online Dispute Resolution (ODR) through the prism of international standard of access to justice in civil matters. The first part of the article refers to terminological inconsistency, which is connected with using of three synonyms refering to IT-technologies in the area of civil justice, in particular cyberjustice, digital justice and e-justice. The author proposes to use term “e-justice”, which involves e-filing, electronic systems of assignment of cases, e-case-management, eDiscovery, ODR, electronic systems of court practice, using of Artificial Intelligence in civil proceedings. In the second part of the article the narrow and wide approach to the ODR are described. According to narrow approach ODR is described as online ADR. Wide approach to ODR includes online ADR as well as online courts. Today wide approach is more valid taking into account recent developments in the field of online courts in foreign countries. The third part of the article describes different types of online courts, in particular, online Civil Resolution Tribunal (British Columbia, Canada), Online Solutions Court (Great Britain) etc. The author analyzes current innovations in the structure of online courts, connected with integration of information systems and online ADR into the online courts platforms. Special attention is paid to the use of Artificial Legal Intelligence in courts with references to advantages and challenges of such innovations.Статья посвящена анализу современных подходов к изучению онлайн разрешения споров (ODR) и его роли в контексте международного стандарта доступности правосудия по гражданским делам. Автор обращает внимание на терминологические неточности, связанные с использованием понятий киберправосудия, диджитал-правосудия и электронного правосудия. Обосновываетсяцелесообразность употребления понятия электронного правосудия, которое включает: а) электронную подачу документов в суд (e-filing) б) электронные системы распределения дел между судьями; в) электронные системы кейс-менеджмента (e-case-management), охватывающие возможности электронного оповещения сторон, электронного документооборота, аудио- и видеофиксации заседаний, участия в судебном заседании в режиме видеоконференции и т.д.; г) электронные доказательства и электронизованую систему раскрытия доказательств (e-discovery) д) электронные реестры судебных решений; е) системы онлайн разрешения споров (ODR) е) использование искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве. Аргументируется целесообразность широкого понимания системы ODR, которое охватывает онлайн способы альтернативного разрешения споров (онлайн ADR) и онлайн суды. Автор, анализируя опыт зарубежных государств, выделяет три поколения онлайн судов, приводит их особенности и обращает внимание на преимущества их внедрения и риски, связанные с этим.Статтю присвячено аналізу сучасних підходів до дослідження онлайн вирішення спорів (ODR) та його ролі у контексті міжнародного стандарту доступності правосуддя в цивільних справах. Наголошено на термінологічних неточностях, які пов’язані із використанням понять «кіберправосуддя», «діджитал-правосуддя» та «електронне правосуддя». Обґрунтовано доцільність вживання поняття електронного правосуддя, яке включає: а) електронну подачу документів до суду (e-filing); б) електронні системи розподілу справ між суддями; в) електронні системи кейс-менеджменту (e-case-management), що охоплюють можливості електронного сповіщення сторін, електронного документообігу, аудіо- та відеофіксацію засідань, можливість участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції тощо; г) електронні докази та електронізовану систему розкриття доказів (e-discovery); д) електронні реєстри судових рішень; е) системи онлайн вирішення спорів (ODR); є) використання штучного інтелекту у цивільному судочинстві.Умотивовано доцільність широкого розуміння системи ODR, що охоплює онлайн способи альтернативного вирішення спорів (онлайн ADR) та онлайн суди. Автор, аналізуючи досвід зарубіжних держав, виокремлює три покоління онлайн судів, наводить їх особливості та звертає увагу на переваги їх запровадження та ризики, пов’язані із цим

    Про тролінг авторських прав у рамках цивільного законодавства

    Get PDF
    The paper analyses copyright trolling in the scope of illegitimate compensation claims for a breach of the author’s economic rights, i.e. where: 1) no infringement of economic rights has occurred, or 2) the action has been brought before the wrong authorities, or 3) the claimant has no title to bring the action before the court. It was noted that the use of copyrighted works requires the consent of the owner of economic rights, or such a use as an exception is possible in the form of permissible use. If a work is used under a contract or the law, no infringement occurs. It outlines cases of a breach of the author’s economic rights in the Polish law and the protection measures available to the entitled party in the event of an infringement. In particular, according to Art. 79 of the Copyright Law, the injured party may generally demand that the person who infringed upon the economic rights (the offender): 1) ceases the infringement; 2) removes the effects of the infringement 3) redresses the damage: under general conditions or by paying double the amount due if the owner had consented to the use; 4) renders the obtained benefits. A copyright troll calls the recipient to redress the damage by paying an appropriate sum, which is the owner’s right in the event of an infringement. Copyright troll falsely relying on the fact of infringement, while acts to obtain undue benefits. Furthermore, it discusses the term of “copyright trolling” and its scope. A significant conclusion is that copyright trolling is an action of exploiting copyright infringement and the related protection measures to obtain material gain (extort money). The paper offers an assessment of the phenomenon in the framework of civil law, focusing primarily on the legal basis for the return of the performance / redressing the damage. The basis for the return is provided by regulations on unjust enrichment. It is observed that the circumstances of copyright trolling allow for claiming infringement upon personal interests, such as privacy, peace, the right not to be disturbed, the inviolability of the home. This work aims to contribute to the growing body of literature on copyright trolling. The author especially hopes to initiate an informed discussion based on research, which could have the additional benefit of educating the public on the subject.Анализируется троллинг авторских прав в рамках неправомерных требований о возмещении вреда за нарушение экономических прав автора, то есть когда: 1) не произошло нарушения экономических прав, или 2) иск подан против неправильных органов власти, или 3) истец не имеет права на предъявление иска в суд. Изложены случаи нарушения экономических прав автора в польском законодательстве и меры защиты, доступные правомочной стороне в случае нарушения. Кроме того, обсуждается термин «авторскийтроллинг» и его область применения, предлагается оценка этого явления в рамках гражданского законодательства, акцентируя внимание прежде всего на правовой основе возвращения выполнения / возмещения вреда. Отмечается, что обстоятельства троллинга авторских прав позволяют заявить о нарушениях в интересах личных интересов. Статьянаправлена на то, чтобы способствовать росту литературы о троллинге авторских прав. Автор надеется начать осознанную дискуссию на основе исследований, которая могла бы иметь дополнительную пользу в образовании общественности по этому вопросу.У статті аналізується тролінг авторських прав у межах неправомірних вимог про відшкодування шкоди за порушення економічних прав автора, тобто коли: 1) не відбулося порушення економічних прав, або 2) позов подано проти неправильних органів влади, або 3) позивач не має права на пред'явлення позову до суду. Було зазначено, що для використання захищених авторським правом творів потрібна згода власника господарських прав, або таке використання як виняток можливе у формі дозволеного використання. Якщо твір використовується за контрактом або законом, порушення не відбувається. У ньому викладені випадки порушення економічних прав автора в польському законодавстві та заходи захисту, доступні правомочній стороні у разі порушення. Зокрема, згідно зі ст. 79 Закону про авторське право, потерпіла сторона може взагалі вимагати від особи, яка порушила економічні права (правопорушник): 1) припинити порушення; 2) усуває наслідки порушення; 3) відшкодовує шкоду: за загальних умов або шляхом сплати подвійної суми, якщо власник дав згоду на використання; 4) надає отримані переваги. Авторський троль закликає одержувача відшкодувати шкоду, сплативши відповідну суму, що є правом власника у разі порушення. Авторський троль помилково покладається на факт порушення, одночасно діючи для отримання невиправданих вигод.Крім того, вона обговорює термін "авторське тролінг" та його сферу застосування. Важливим висновком є те, що тролінг за авторським правом - це дія з метою порушення авторських прав та пов'язаних із цим заходів захисту для отримання матеріальної вигоди (вимагання грошей). У статті пропонується оцінка явища в рамках цивільного законодавства, зосереджуючись насамперед на правовій основі для повернення результатів / відшкодування шкоди. Підставою для повернення є нормативні акти про безпідставне збагачення. Зазначається, що обставини тролінгу авторських прав дозволяють заявити про порушення в інтересах особистих інтересів, такі як приватність, мир, право не турбувати, недоторканість будинку. Ця робота спрямована на те, щоб сприяти зростанню літератури про тролінг авторських прав. Автор особливо сподівається розпочати усвідомлену дискусію на основі досліджень, яка могла б мати додаткову користь в освіті громадськості з цього питання

    Принцип рівності у прецедентному праві Конституційної Ради Франції: що змінюється після десяти років фактичного застосування?

    Get PDF
    In France, the principle of equality has its source in a set of at least fifteen articlesbelonging to one of the three constitutional texts that form the “constitutional block”. Because of this privileged place, which is incomparable with regard to other fundamental rights and freedoms, the principle of equality figured in almost a half of the decisions pronounced by the Constitutional Council from its creation till 2010, when the ex post review – called “procedure of QPC” – began to be implemented in France. Despite the relevant statistics, the constitutional judges’ activity in this field was marked by voluntary self-restraint. The object of this study is to analyse if in the first ten years of QPC procedure implementation their approach has changed in order to strengthen the protection of the litigants’ rights and what are the technics of control they use in order to realise such changes.Во Франции принцип равенства основан на не менее чем пятнадцати статьях, относящихся к одному из трех конституционных текстов, которые составляют «конституционный блок». Из-за этого привилегированного места, которое несопоставимо с другими основными правами и свободами, принцип равенства фигурировал почти в половине решений, вынесенных Конституционным Советом с момента его создания до 2010 г., когда пересмотр ex post – так называемая «процедураQPC» – начали внедряться во Франции. Несмотря на соответствующие статистические данные, деятельность конституционных судей в этой области была отмечена добровольным сдержанием. Целью данного исследования является анализ того, изменился ли их подход в первые десять лет внедрения процедуры QPC для усиления защиты прав сторон и какие методы контроля они используют для реализации таких изменений.У Франції принцип рівності закладено не менше ніж у п'ятнадцяти статтях, що відносяться до одного з трьох конституційних текстів, які складають «конституційний блок». Через це привілейоване місце, яке відрізняється від інших основними правами і свободами, принцип рівності фігурував майже в половині рішень, винесених Конституційною Радою з моменту її створення аж до 2010 р., коли перегляд ex post – так звана «процедура QPC» – почав впроваджуватись у Франції. Незважаючи на відповідні статистичні дані, діяльності конституційних суддів у цій сфері була притаманнадобровільною стриманістю. Метою даного дослідження є аналіз того, чи змінився їх підхід у перші десять років упровадження процедури QPC для посилення захисту прав сторін і які методи контролю вони використовують для реалізації таких змін.Це дослідження виявило кілька важливих моментів. Зі статистичної точки зору, принцип рівності посідає набагато важливіше місце в рамках подальшого огляду, ніж той, що був до його введення. У деяких спеціальних галузях, таких, як, наприклад, податкове законодавство, у 73 % запитів, отриманих Конституційною Радою, законодавчі положення оскаржуються щодо їх відповідності принципу рівності. У 92 % випадків рішення за процедурою оскарження ґрунтуються на висновку про невідповідність або часткове дотримання принципу рівності. Водночас за результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що найбільш суттєвою зміною стало поступове посилення контролю за дотриманням принципу рівності, навіть якщо Конституційна Рада відмовляється визнати його таким. Але це не заважало їй нав'язувати свою позицію, коли це було необхідним для ефективного захисту основних прав і свобод, що в кінцевому рахунку могло бути запорукою успіху

    Проблемні питання правової допомоги у справах, що розглядаються у цивільному судочинстві

    Get PDF
    The scientific article studies the issue of providing legal aid in cases which are considered in civil proceedings. The author pays attention to the existing scientific points of viewof legal assistance in civil cases. Attention is drawn to the existing projects of law which areregistered on the official website of the Verkhovna Rada of Ukraine, which propose significant changes to national legislation governing the institution of legal aid in cases pending in civil proceedings. The author draws attention to the functioning of the institute of free legal aid. The scientific article draws attention to the exemplary practice with the participation of free lawyers as professional representatives in the case. The author's proposals on the possible update of the national civil procedural legislation are formulated which regulates the issue of providing legal aid in cases considered in civil proceedings.Исследуется проблематика оказания правовой помощи по делам, рассматриваемым в порядке гражданского судопроизводства. Уделяется внимание существующим научным взглядам по вопросам оказания правовой помощи по гражданским делам. Анализируются законопроекты, которые зарегистрированы на официальном сайте (портале) Верховной Рады Украины, которыми предлагаются существенные изменения в отечественное законодательство, регулирующее вопросы института правовой помощи по делам, которые рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Рассматривается примерная практика с участием бесплатных адвокатов как профессиональных представителей по делу. Сформулированы предложения по возможному обновлению национального гражданского процессуального законодательства, регулирующего вопросы оказания правовой помощи по делам, которые рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства.Наголошено, що проблематика надання правової допомоги у справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства, завжди було важливим питанням науки та практики. Основні зачатки інституту реалізації, а також надання правової допомоги у різних категоріях справ (спорів) були закладені ще в часи Стародавнього Риму. З поступовим розвитком цього інституту він суттєво удосконалився та еволюціонував. Як наслідок, це набуло відповідного відображення і в змісті правосуб’єктності осіб, які мають право надати правову допомогу. Наголошено, що правова допомога є важливою передумовою доступності до правосуддя у справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства особами, які у зв’язку з наявністю відповідних причин не в змозі постійно чи тимчасово реалізувати свою цивільну процесуальну правосуб’єктність з метою представлення у суді своєї правової позиції та захисту права чи інтересу.Підкреслено, що правова допомога як важливий інститут цивільного процесуального права безперечно пов’язаний із категорією представництва. Водночас можливістю надавати правову допомогу у цивільному процесі наділені не тільки процесуальні представники, а й суд (суддя) в окремих випадках.Робиться акцент на те, що важливим при дослідженні питання надання правової допомоги у справах, які розглядаються в порядку цивільного судочинства повинно бути врахування професійного та кваліфікованого рівня цієї юридичної допомоги. Проте варто визнати, що не завжди і не у всіх випадках на практиці правова допомога у справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства має дійсно високопрофесійний характер і характеризується якісним правовим результатом. Причинами такого явища можливо розуміти в тому числі такі: 1) неналежна практична підготовка суб’єкта надання правової допомоги; 2) недостатня глибина знань у відповідній спеціалізації з боку суб’єкта надання правової допомоги; 3) недостатня мотивація суб’єкта надання правової допомоги та ін. Зроблено висновок, що питання надання правової допомоги у справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства, є одним із ключових при реалізації права на доступ до суду та доступності правосуддя в цілому. Водночас потребують додаткового дослідження проблеми узгодження національного законодавства, яке регулює інститут надання правової допомоги (у тому числі у справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства) з міжнародно-правовими системами та вимогами крізь призму євроінтеграційних прагнень України. Акцентовано на наданні правової допомоги при реалізації електронного правосуддя, особливо в момент упроваджених карантинних обмежень, пов’язаних із заходами запобігання поширенню COVID-19

    Роль правових актів Європейського суду з прав людини в кримінальному процесі України

    Get PDF
    The article focuses on the role of legal acts of the European Court of Human Rights (ECHR) in the criminal process of Ukraine. It analyses national and international regulatory and legal acts as well as highlights the standpoints of scholars, which resulted in defining the need to use the term “the practice of the European Court of Human Rights” aiming to describe the legal acts of the ECHR as a source of Ukrainian criminal procedural law. The article gives ground to the statement that the court order issued by the ECHR which reveals the fact of Ukraine violating international obligations (norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) in court’s resolution of a case, that have entered into force, have a dualistic legal nature: on the one hand, it is a legal act, which provides grounds for reviewing the criminal case in exceptional circumstances, and on the other hand, is a part of the practice of the ECHR. The author makes a conclusion that the role of the practice of the ECHR in the Ukrainian criminal process is to ensure the rule of law and lawfulness in the criminal procedure by means of applying the practice of the ECHR as a source of law. The role of court orders issued by the ECHR, which establish the fact of Ukraine violating international obligations (norms of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) in court’s resolution of a case that have entered into force, is viewed in initiating a mechanism to ensure proper and effective protection of human rights and freedoms in the criminal case.В статье исследована роль правовых актов Европейского суда по правам человека(ЕСПЧ) в уголовном процессе Украины. Осуществлен анализ национальных и международных нормативно-правовых актов, а также позиций ученых, по результатам которого определена необходимость применять термин «практика Европейского суда по правам человека» для обозначения массива правовых актов ЕСПЧ, используемых как источник уголовного процессуального права Украины. Обосновано, что решение ЕСПЧ, в котором установлено нарушение Украиной международных обязательств (норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод) при решении дела судом, которое набрало силу,имеет дуалистическую правовую природу: с одной стороны, является юридическим актом, который дает основания для пересмотра уголовного дела по исключительнымобстоятельствам, а с другой – потенциально является составной частью практики ЕСПЧ. Сделан вывод, что роль практики ЕСПЧ в уголовном процессе Украины заключается в обеспечении верховенства права и законности в уголовном производстве. Указано, что роль решения ЕСПЧ, в котором установлено нарушение Украиной международных обязательств (норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод) при решении дела судом, которое набрало силу заключается в инициировании механизма обеспечения надлежащей и эффективной защиты прав и свобод человека в уголовном производстве.Досліджено роль правових актів Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в кримінальному процесі України. Проаналізовано національні та міжнародні нормативно-правові акти, а також позиції науковців, за результатами чого визначено необхідність застосовувати термін «практика Європейського суду з прав людини» для означення масиву правових актів ЄСПЛ, що застосовуються як джерело кримінального процесуального права України. Обґрунтовано, що рішення ЄСПЛ, в якому встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань (норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) при вирішенні справи судом, що набрало чинність, має дуалістичну правову природу: з одного боку, є юридичним актом, що надає підстави для перегляду кримінальної справи за виключними обставинами, а з іншого – потенційно є складовою практики ЄСПЛ. Зроблено висновок, що роль практики ЄСПЛ у кримінальному процесі України полягає у забезпеченні верховенства права та законності в кримінальному провадженні. Зазначено, що роль рішення ЄСПЛ, у якому встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань (норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) при вирішенні справисудом, що набрало чинність, полягає в ініціюванні механізму забезпечення належного та ефективного захисту прав і свобод людини в кримінальному провадженні

    Екологічна безпека в системі міжнародної безпеки: проблеми визначення

    Get PDF
    The experience of the XX – the beginning of XXI century demonstrates the crucial importance of security for human existence. Safety study is a scientific field which is not developed enough, although its results are already de facto different from what has been studied by other sciences. Innovations in scientific knowledge, taking into account the new problems, risks and security threats identified, confirm this fact.After the end of the Cold War, a new international legal order was formed, as a result of that, studies in the field of security required its rethinking as a social phenomenon from a broader methodological points of view, not reducing security only to neutralizing military threats. Identification of subtypes of security (political, military, economic, environmental, food, energy, etc.) by field feature, depending on the presence of threats to a particular group of values does not lead to the loss of the international system of its integrity, but only groups similar variables within the system which contributes to their studies and interpretations. Attempts to build a hierarchy of security subtypes within international security are not rational enough, given their interdependence, as well as (interest, knowledge, worldview, etc.), which guide certain authors in building such a hierarchy.As a result of the variety of approaches to the interpretation of the concept of "environmental security", researches which are conducted in the XXI century are losing elements of simplicity inherent in the developments of the XX century. The use of an interdisciplinary approach complicates the coordination of environmental security research, but at the same time meets modern needs.The paper proves the inadequacy of the traditional understanding of security and shows that global changes in the environment create new conflicts, threats and challenges, and thus demonstrate the urgent need to look for new forms of cooperation based on international law for humanity survival and ensuring of sustainable development.The paper does not claim to reveal the full picture of the phenomenon being studied. Therefore, the author is fully aware of all the formal and conceptual shortcomings that the paper may contain, and welcome any comments, remarks on the provisions set out in it.Опыт ХХ – начала ХХI века демонстрирует решающее значение безопасности для существования человечества. Исследования безопасности представляют собой все еще недостаточно развитое научное направление, хотя их результаты де-факто уже отличаются от того, что было исследовано другими науками. Новации научного знания, учитывая обнаруженные новые проблемы, риски и угрозы безопасности, подтверждают этот факт. После завершения «холодной войны» произошло становление нового международного правопорядка, в результате чего исследования в сфере безопасности обусловили ее переосмысление как социального явления с более широких методологических позиций, не сводя безопасность только к нейтрализации военных угроз. Идентификация подвидов безопасности по отраслевому признаку в зависимости от наличия угроз определенной группе ценностей (политическая, военная, экономическая, экологическая, продовольственная, энергетическая и др.) не ведет к потере международной системой своей целостности, а только группирует схожие переменные внутри системы, что способствует их исследованию и интерпретации. Попытки выстроить определенную иерархию подвидов безопасности внутри международной безопасности недостаточно рациональны, учитывая их взаимообусловленность, а также то (интерес, знания, мировоззренческий подход и т.д.), чем руководствуются те или иные авторы при построении такой иерархии. В результате многообразия подходов к интерпретации понятия «экологическая безопасность» исследования, проводимые в XXI в., теряют элементы простоты, присущие разработкам ХХ в. Использование междисциплинарного подхода затрудняет координацию исследований экологической безопасности, но вместе с тем отвечает современным потребностям. В статье доказано неадекватность традиционного понимания безопасности и показано, что глобальные изменения окружающей среды порождают новые конфликты, угрозы и вызовы, а следовательно демонстрируют насущную необходимость в поиске новых форм сотрудничества государств на основе норм международного права ради выживания человечества и обеспечения устойчивого развития. Статья не претендует на раскрытие полной картины исследуемого явления. Поэтому авторы вполне осознают все формальные и концептуальные недостатки, которые она может содержать, и приветствуются любые комментарии, замечания относительно изложенных в ней положений.Досвід ХХ – початку ХХI століття демонструє вирішальне значення безпеки для існування людства. Дослідження безпеки являють собою недостатньо розвинений науковий напрям, хоча їх результати де-факто вже відрізняються від того, що було досліджено іншими науками. Новації наукового знання, з огляду на виявлені нові проблеми, ризики і загрози безпеці, підтверджують цей факт. Після завершення «холодної війни» відбулося становлення  нового міжнародного правопорядку, в наслідок чого дослідження в сфері безпеки вимагали  її переосмислення як соціального явища з більш широких методологічних позицій, не зводячи безпеку лише до нейтралізації воєнних загроз. Ідентифікація підвидів безпеки (політична, воєнна, економічна, екологічна, продовольча, енергетична та ін.) за галузевою ознакою залежно від наявності загроз певній групі цінностей не веде до втрати міжнародною системою своєї цілісності, а лише групує схожі змінні всередині системи, що сприяє їх дослідженню та інтерпретації. Намагання вибудувати певну ієрархію підвидів безпеки всередині міжнародної безпеки є недостатньо раціональними, зважаючи на їхню взаємообумовленість, а також те (інтерес, знання, світоглядний підхід тощо), чим керуються ті чи інші автори при побудові такої ієрархії. В результаті різноманіття підходів до інтерпретації поняття «екологічна безпека» дослідження, що проводяться в XXI ст., втрачають елементи простоти, властиві розробкам ХХ ст. Використання міждисциплінарного підходу ускладнює координацію досліджень екологічної безпеки, але в той же час відповідає сучасним потребам. У статті доведено неадекватність традиційного розуміння безпеки та показано, що глобальні зміни навколишнього середовища породжують нові конфлікти, загрози і виклики, а відтак демонструють нагальну потребу у пошуку нових форм співпраці держав  на основі норм міжнародного права заради виживання людства та забезпечення сталого розвитку. Стаття не претендує на розкриття повної картини досліджуваного явища. Відтак автори цілком усвідомлюють всі формальні та концептуальні недоліки, які вона може містити, і вітаються будь-які коментарі, зауваження щодо викладених в ній положень

    Види засобів кримінального права

    Get PDF
    The article contains structured criminal-law remedies and the accumulated amount of knowledge about them. It has been established that the structuring of the system of criminal legal meaning begins with the advent of “multicolumnite” of criminal law. It was determined that the classification of criminal law remedies by way of suffering two drawbacks: the inability to clearly outline the range of those criminal law meanings that are allocated to the “ways” of criminal law influence; and the lack of a clear criterion for the distribution of criminal law meanings between separate “paths”. Depending on the peculiarities of the combination of coercion and encouragement in the application of a particular criminal legal meaning, they are divided into incentive and coercive. The compulsory nature of incentive measures is exemplified. According to the criterion of the presence or absence of punitive properties in criminal legal meaning, they are divided into two groups: punitive and non-punitive. The disadvantages of existing classifications are explained.It is offered to separate the classification of criminal law remedies that determine the criminal legal consequences of committing a criminal offence from criminal law remedies, regarding such an offence as the institution of criminal law. Depending on the role of meaning in legal regulation, they can be divided into meanings of establishment and meanings of action. Criminal legal meanings determine those provisions of the criminal law that determine the types and sizes of influence on the legal status of a person in connection with the commission of a criminal offence. Criminal legal means of action are the practical implementation of the powers of the state defined by the criminal law on the application of criminal legal means of decrees to specific entities.Осуществляется критический анализ высказанных в литературе взглядов на классификацию средств уголовного права, выявлены случаи неполноты и непоследовательности таких классификаций. Обосновываетсяделение всех средств уголовного права на средства-установления и средства-деяния, показано значение и возможности дальнейшего развития этой классификации.Проведено критичний аналіз наукових поглядів на класифікацію засобів кримінального права, виявлено випадки неповноти та непослідовності таких класифікацій. Обґрунтовано поділ усіх засобів кримінального права на засоби-установлення та засоби-діяння, показано значення і можливості подальшого розвитку цієї класифікації

    Правове регулювання діяльності Угорщини щодо своєї «спорідненої меншини» на Закарпатті

    Get PDF
    The article analyzes the role and competences of a kin-state in the protection of its national minority living abroad. The issue had been analyzed with the example of Hungarian unilateral legal acts, which present legal consequences and the legitimacy of the actions of a kin-state. The article focuses on the basic international legal mechanisms for the protection of the rights of national minorities and the recommendations given by international advisory bodies in this area. According to international law, the state, in which the minority lives, has the primary duty to protect minority rights. Only few types of actions can be taken by a kin-state in favour of its kin-minority: actions in the context of international bodies and mechanisms, actions in co-operation with the home state and domestic legislation concerning relations with its kin minority. The last one is not regulated by international law and is broadly discussed in its doctrine. The article analyzes Hungarian domestic legislation providing a wide range of preferential treatment to the members of the kin minorities in Zakarpattia, namely Act LXII OF 2001 on Hungarians Living in Neighbouring Countries and Аmendmentof Act LV of 1993 on Hungarian citizenship. Soft law instruments confirm that this kind of legislation of kin-states has to be assessed in accordance with relevant principles of the international law, such as territorial sovereignty of the state, pactasunt servanda, friendly relations among state and the respect of human rights and fundamental freedoms, in particular the prohibition of discrimination.Анализируется роль и компетенции родственного государства в сфереподдержки своего национального меньшинства, проживающего на территории другого государства. На примере венгерских одностороннихправовых актов исследованы их юридические последствия и правомерностьдействий родственного государства. Исследованы основные международно-правовые механизмы защиты прав национальных меньшинств и сделан анализрекомендаций международных консультативных органов в этой сфере.Указано принципы международного права, которыми должноруководствоваться родственное государство в сотрудничестве с государством, на территории которого проживает его родственноеменьшинство.Проаналізовано роль та компетенції спорідненої держави в сфері підтримки своєї національної меншини, що проживає на території іншої держави. На прикладі угорських односторонніх правових актів досліджено їх юридичні наслідки та правомірність дій спорідненої держави. Досліджено основні міжнародно-правові механізми захисту прав національних меншин та зроблено аналіз рекомендацій міжнародних консультативних органів в цій сфері. Вказано принципи міжнародного права, якими повинна керуватися споріднена держава в співпраці з державою, на території якої проживає її споріднена меншина

    До питання про визнання екосистемного підходу квінтесенціальним принципом екологічного права

    Get PDF
    On the grounds of the comprehensive analysis of the views of scientists, the article explores the principle of the ecosystem approach in environmental law.It is substantiated that in the modern environmental legal doctrine there is no clear and unambiguous understanding of the essence of this principle and its place among other principles of environmental law, because scientists, considering this principle an independent principle, simultaneously recognize it as a sign of rational use of natural resources, identify it with the complex and sustainable use of natural resources or generally see it in the vast majority of principles of environmental law.Given the novelty, extreme intricacy and unconventionality of the principle of the ecosystem approach, it is proposed to consider it as a quintessential principle of environmental law, which, found on the objective conditions of nature’s existence, denoted by the interdependence and interconditionality of all natural processes and phenomena, “permeates” all principles of environmental law and at the same time serves as their backbone, the essence.The article concludes by emphasizing the need to rethink environmental law and its principles on the basis of the ecosystem approach.На основании всестороннего анализа взглядов ученых в статье исследуется принцип экосистемного подхода в экологическом праве. Обосновывается, что в современной эколого-правовой доктрине нет четкого и однозначного понимания этого принципа и его места среди других принципов экологического права, что обусловлено его новизной, чрезвычайной сложностью и нетрадиционностью. Учитывая всеохватывающий характер принципа экосистемного подхода, предлагается признать его квинтэссенциальным принципом экологического права.На підставі всебічного аналізу поглядів науковців у статті досліджено принцип екосистемного підходу в екологічному праві. Доведено, що в сучасній еколого-правовій доктрині немає чіткого й однозначного розуміння зазначеного принципу та його місця серед інших принципів екологічного права, що зумовлено його новизною, надзвичайною складністю та нетрадиційністю. З огляду на всеохоплюючий характер принципу екосистемного підходу, запропоновано визнати його квінтесенціальним принципом екологічного права

    895

    full texts

    932

    metadata records
    Updated in last 30 days.
    Problems of Legality (E-Journal)
    Access Repository Dashboard
    Do you manage Open Research Online? Become a CORE Member to access insider analytics, issue reports and manage access to outputs from your repository in the CORE Repository Dashboard! 👇